Последние статьи
Домой / Глаза / Завещание 1992 года статья 1150 гк рф. Супружеская доля в наследстве (ст.1150 ГК РФ)

Завещание 1992 года статья 1150 гк рф. Супружеская доля в наследстве (ст.1150 ГК РФ)

Статья 1150. Права супруга при наследовании

Комментарий к Ст. 1150 ГК РФ:

1. В наследственную массу входит лишь то имущество, которое принадлежало наследодателю. Если имущество на дату открытия наследства находилось в общей совместной собственности супругов, необходимо определение доли пережившего сособственника (супруга) в общем имуществе. Это имеет немаловажное значение, так как долги наследодателя должны погашаться только за счет наследственной массы. Факт принадлежности супругу имущества на самостоятельном правовом титуле не может являться основанием для лишения пережившего супруга наследственных прав полностью или в части.

Поэтому вполне логично включение в Гражданский кодекс коммент. ст., в соответствии с которой принадлежащее пережившему супругу наследодателя в силу завещания или закона право наследования не умаляет его права на часть имущества, нажитого во время брака с наследодателем и являющегося их совместной собственностью. Доля умершего супруга в общем имуществе, определяемая в соответствии со ст. 256 ГК РФ, входит в состав наследства и переходит к наследникам по общим правилам наследственного правопреемства.

2. Формулировка коммент. ст. в техническом отношении далека от совершенства, не говоря уже о том, что данное правило, рассчитанное на случаи наследования и по закону, и по завещанию, следовало бы поместить в общие положения о наследовании.

Так, при буквальном толковании следует, что определение доли пережившего супруга осуществляется только тогда, когда брак прекратился смертью одного из супругов (т.е. переживший супруг является наследником), а общая собственность возникла в рамках законного режима имущества супругов, который действует в отношении нажитого во время брака имущества, если брачным договором не установлено иное (п. 1 ст. 33 СК). Вместе с тем режим совместной собственности может быть установлен брачным договором и в том числе распространен на добрачное имущество (п. 1 ст. 42 СК). Вопрос о совместной собственности возникает и в случае расторжения брака, если до даты открытия наследства бывшие супруги не успели произвести раздел имущества (п. 1 ст. 38 СК), и в случае когда суд на основании п. 4 ст. 30 СК в целях защиты прав добросовестного супруга при признании брака недействительным применил положения о законном режиме имущества супругов в отношении имущества, приобретенного совместно до признания брака недействительным. Другое дело, что в указанных двух случаях не возникает, как и при фактических брачных отношениях, наследственных прав у пережившего супруга как наследника первой очереди. Однако это не означает, что в наследственную массу должно включаться имущество пережившего сособственника.

3. Несмотря на отсылку в ст. 1150 только к правилам ст. 256 ГК РФ, необходимо учитывать, что определение доли пережившего сособственника осуществляется с учетом правил о разделе имущества, предусмотренных иными положениями гл. 16 ГК РФ, а также ст. ст. 38, 39 СК.

За отдельными исключениями доли совместных сособственников признаются равными (п. 1 ст. 39 СК). Формально определение доли в общем имуществе является правом, а не обязанностью пережившего сособственника. Отказ от реализации такого права не влечет прекращения соответствующего права собственности, поэтому даже если изначально свидетельство о наследовании будет выдано в отношении всего имущества, сособственник вправе впоследствии потребовать выдела свой доли (в случае возникновения спора - в судебном порядке). Однако, как представляется, в целях стабильности гражданского оборота и обеспечения интересов других наследников и кредиторов наследодателя реализация указанного права требования должна быть ограничена сроком исковой давности, исчисление которого начинается с даты, когда лицо узнало или должно было узнать о нарушении своих прав (п. 1 ст. 200 ГК РФ). При прочих равных условиях таким моментом следует считать дату выдачи свидетельства о наследовании. В случае же возникновения оснований для раздела имущества до даты открытия наследства (ввиду расторжения брака) течение исковой давности может начаться значительно раньше (п. 7 ст. 38 СК) (см. также: Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации, части третьей (постатейный) / Под ред. Н.И. Марышевой, К.Б. Ярошенко. С. 140 - 141 (автор коммент. - М.Л. Шелютто)).

4. В целях оформления прав пережившего сособственника на долю нотариус по месту открытия наследства по письменному заявлению пережившего супруга с извещением наследников, принявших наследство, выдает свидетельство о праве собственности на соответствующую долю в общем имуществе. По письменному заявлению наследников, принявших наследство, и с согласия пережившего супруга в свидетельстве о праве собственности может быть определена и доля умершего супруга в общем имуществе (ст. 75 Основ законодательства о нотариате; подробнее о порядке оформления прав сособственника и связанных с этим проблемах см.: Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации, части третьей (постатейный) / Под ред. Н.И. Марышевой, К.Б. Ярошенко. С. 139 - 140 (автор коммент. - М.Л. Шелютто); Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации, части третьей (постатейный) / Под общ ред. В.П. Мозолина. М., 2006. С. 95 - 96 (авторы коммент. - Р.И. Виноградова, В.С. Репин)).

Необходимо учитывать, что супруг как наследник, если он обладал совместно с наследодателем правом общей собственности на неделимую вещь (ст. 133 ГК РФ), доля в праве на которую входит в состав наследства, приобретает преимущественное право на получение в счет своей наследственной доли вещи, находившейся в общей собственности, перед наследниками, которые ранее не являлись участниками общей собственности, независимо от того, пользовались они этой вещью или нет (п. 1 ст. 1168 ГК РФ).

В случае проживания на день открытия наследства совместно с наследодателем супруг имеет преимущественное право на получение в счет своей наследственной доли предметов обычной домашней обстановки и обихода (ст. 1169 ГК РФ). Кроме того, члены семьи умершего, проживавшие с ним совместно, а также нетрудоспособные иждивенцы (вне зависимости от совместного проживания) в соответствии с положениями ст. 1183 ГК имеют право на не выплаченные наследодателю при жизни денежные суммы (заработную плату и приравненные к ней платежи, пенсии, стипендии, пособия по социальному страхованию, возмещение вреда, причиненного жизни или здоровью, алименты и иные денежные суммы, предоставленные гражданину в качестве средств к существованию).

6. Нельзя не обратить внимание на не решенный в законодательстве вопрос о действительности завещательных распоряжений наследодателя, сделанных в отношении имущества, находящегося в совместной собственности. Формально до раздела имущества доли совместных сособственников в нем не определены. Следовательно, любое завещательное распоряжение само по себе не может быть признано недействительным по причине того, что еще не известно, какое конкретно имущество окажется принадлежащим наследодателю в результате выдела доли. Вместе с тем по итогам раздела имущества те положения завещания, которые касаются имущества, принадлежащего пережившему сособственнику, должны, по всей видимости, квалифицироваться как недействительные (см. также: Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации, части третьей (постатейный) / Под ред. А.Л. Маковского, Е.А. Суханова. С. 194 (автор коммент. - А.Л. Маковский)).

7. В литературе высказано мнение о применении норм коммент. ст. по аналогии закона в отношении иных случаев учета наличия совместной собственности (см.: Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации, части третьей (постатейный) / Под ред. А.Л. Маковского, Е.А. Суханова. С. 190 (автор коммент. - А.Л. Маковский)). Если учесть, что в наследственную массу входит только принадлежавшее наследодателю имущество, то, на наш взгляд, обращение к правилу об аналогии излишне, поскольку выделение доли пережившего сособственника можно осуществлять с учетом общих положений гражданского, в том числе наследственного, законодательства.

1. Статья 1150 касается тех случаев, когда наследодатель состоял в браке (см. п. п. 9 и 10 комментария к ст. 1142). Несмотря на то что статья помещена в гл. 63 ГК, посвященную наследованию по закону, ее действие распространяется и на наследование по завещанию.

2. Тот факт, что наследодатель состоял в браке, учитывается при определении объема наследственной массы. Дело в том, что в соответствии с законным режимом имущество, нажитое в период брака, независимо от того, на имя кого из супругов оно оформлено, является их совместной собственностью. Законный режим имущества супругов действует, если брачным договором не установлено иное (п. 1 ст. 256 ГК, ст. 33 СК).

При законном режиме не является общим совместным, а принадлежит одному из супругов имущество, перечисленное в п. 2 ст. 256 ГК (ст. 36 СК): имущество, принадлежавшее каждому из супругов до вступления в брак, полученное одним из супругов во время брака в дар, в порядке наследования или по иным безвозмездным сделкам; приобретенные в период брака за счет общих средств вещи индивидуального пользования (одежда, обувь и др.), за исключением драгоценностей и других предметов роскоши (см. также следующий пункт комментария). Не относится к общему совместному имущество, приобретенное хотя и в период брака, но на личные средства одного из супругов, принадлежавшие ему до вступления в брак (п. 15 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 5 ноября 1998 г. N 15 "О применении судами законодательства при рассмотрении дел о расторжении брака"). Кроме того, имущество, нажитое каждым из супругов в период их раздельного проживания в случае прекращения семейных отношений, может быть признано (в судебном порядке) собственностью каждого из них (п. 4 ст. 38 СК).

Если же будет установлено, что в период брака за счет общего имущества супругов или имущества каждого из них либо труда одного из супругов были произведены вложения, значительно увеличивающие стоимость этого имущества (капитальный ремонт, реконструкция, переоборудование и др.), то в соответствии со ст. 37 СК имущество каждого из супругов может быть признано их совместной собственностью.

С учетом безвозмездности сделки жилое помещение, приватизированное бесплатно в период брака одним из супругов (индивидуально или с участием других членов семьи) либо обоими супругами в общую собственность, в том числе совместную, не относится к общему совместному имуществу супругов.

Однако земельный участок, предоставленный в период брака одному из супругов на безвозмездной основе для садоводства или огородничества с учетом семьи, а в дальнейшем во время брака бесплатно приватизированный этим супругом, входит в состав общей совместной собственности супругов (Определение Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда РФ от 12 февраля 2002 г. N 5В01-95).

По мнению Судебной коллегии по гражданским делам, общим совместным имуществом являются также акции, приобретенные одним из супругов по льготной подписке в результате его труда на приватизированном предприятии в период брака. Если же акции приобретены хотя и во время брака, но на личные средства супруга или причитаются за работу на предприятии до вступления в брак, то они не должны включаться в общее имущество супругов (ответы на вопросы в Обзоре судебной практики Верховного Суда РФ за III квартал 2002 г.).

3. Исключительные права являются самостоятельными имущественными правами, которые возникают в отношении нематериальных объектов - результатов творческой деятельности (произведений науки, литературы или искусства, изобретений, промышленных образцов и т.п.). Эти права отличаются по своей природе от права собственности на материальные объекты и других вещных прав. Существо исключительного права состоит в том, что автор, изобретатель или иной правообладатель (например, лицо, приобретшее исключительное право на произведение литературы или на изобретение по договору об отчуждении исключительного права, - п. 1 ст. 1234 ГК) вправе использовать результат творческой деятельности по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом, а также может разрешать или запрещать другим лицам использование такого результата (п. 1 ст. 1229 ГК). Правообладатель вправе распоряжаться своим исключительным правом, если ГК не предусмотрено иное.

Гражданский кодекс (п. 2 ст. 256), равно как и Семейный кодекс (п. 3 ст. 36), прямо закрепил правило, согласно которому исключительное право на результат интеллектуальной деятельности, созданный одним из супругов, принадлежит автору такого результата. Оно не входит в совместную собственность супругов и не рассматривается как общее имущество, нажитое ими во время брака. В совместную собственность супругов входят только доходы, полученные от использования соответствующих результатов интеллектуальной деятельности, если договором между супругами не предусмотрено иное. В осуществлении исключительного права супруг правообладателя может участвовать только на общих основаниях (например, по доверенности), а не в силу одного лишь факта состояния в браке с правообладателем.

4. В случае смерти одного из супругов или обоих супругов их доли в общем совместном имуществе признаются равными, как и при прижизненном разделе супружеского имущества (ст. 39 СК). Право отступить от начала равенства долей супругов в их общем совместном имуществе предоставлено суду, исходя из интересов несовершеннолетних детей и (или) из заслуживающего внимания интереса одного из супругов, в частности в случаях, если другой супруг не получал доходов по неуважительным причинам или расходовал общее имущество супругов в ущерб интересам семьи (п. 2 ст. 39 СК).

Доля умершего супруга наследуется по общим правилам наследственного правопреемства, а переживший супруг имеет право собственности на свою долю в этом имуществе, что и подчеркнуто в комментируемой статье.

Супруга. В ней указывается, какое имущество передается одному из супругов после кончины другого. Особенности наследования обусловлены тем, что с момента заключения брака все приобретенное на совместные денежные средства считается общим, хотя в учет не берутся личные вещи умершего, драгоценности и имущество, полученное от сделок, которые не имеют под собой никакой материальной выгоды.

По действующему законодательству живой супруг вправе притязать на положенную ему часть имущества умершего, а именно: на половину от совместного нажитого ими добра в законном браке. Данное положение оговаривается и в Семейном кодексе, где указано, что обретенное имущество в браке считается их общей собственностью, если иное не оговорено, например, в брачном контракте. Что касается наследственного права, муж или жена в случае кончины одного их них считается первым из числа правопреемников на наследство. При этом их доля состоит из 50%, независимо, было ли составлено завещание или нет.

Краткое описание статьи 1150

Согласно ст 1150 по ГК РФ живой супруг обладает правом претендовать на имущество почившей второй половинки вне зависимости, предается оно по завещательному документу или же на законом основании. В наследственную массу причисляется все добро, что было обретено до брака, и поэтому живой супруг не имеет возможности на него претендовать, кроме случаев, когда имелось вложение денежных средств по улучшению состояния обозначенного имущества. К примеру, у жены имелась квартира, полученная по наследству, а муж вносил свои финансы для ее ремонта. Или были приобретены материалы и другие предметы, что способствовали совершенствованию ее внешнего вида.

Также стоит упомянуть, что наследственные права умершего супруга при наличии гражданского брака исключают такую возможность. Все дело в том, что по закону могут наследовать имущество лишь супруги, имевшие узаконенные отношения, то есть если был заключен брачный союз. Даже с учетом того, что проживали граждане в неоформленном союзе много лет.

Исключением могут быть:

  • обстоятельства, когда гражданский супруг был включен в завещание, где прописана его ;
  • когда гражданский муж/жена последний год находился на иждивении наследодателя по факту нетрудоспособности, а также имели несовершеннолетний возраст.

В таком случае при наличии факта иждивения и при отсутствии свидетельства о бракосочетании такие граждане могут рассчитывать на обязательную часть наследственного имущества независимо, в какой форме оно будет осуществляться: по закону или по завещательному распоряжению.

Гражданская жена (муж) не вправе притязать на добро усопшего супруга, даже при наличии того факта, что были осуществлены вложения в совместно обретенное имущество в период пребывания в отношениях, если не имеется обстоятельств, обусловленных гражданским законодательством.

Комментарии по статье 1150

В комментариях статьи 1150 Гражданского законодательства, а именно в обозначенной редакции регламентируется, что когда живой муж (жена) не пожелал обрести свою часть в супружеском совместно нажитом имуществе, то оно на основании закона вносится в наследственную массу и будет участвовать при распределении между основными претендентами на наследство. Кроме этого, имеются еще такие нюансы:

  1. Если живой супруг отказался от прав владения на положенное ему имущество, то согласно п.1 статьи 225 оно считается бесхозным. И на основании этого его судьбу определяет судебный орган.
  2. Немаловажным аргументом в наследственном деле супругов является то, что переживший супруг в случае отказа от наследственного имущества, предназначенного ему после кончины супруга, в пользу кого-либо из претендентов регламентируется как договор дарения. Поэтому он должен быть соответствующе оформлен, после чего одаренному потребуется такой дар зарегистрировать в регистрационном органе.

Личное имущество усопшего

Также следует обозначить, что переживший супруг не вправе наследовать имущество умершего, если эти вещи или объекты наследства относятся к:

  • материальным ценностям, что были приобретены усопшим до момента заключения брака;
  • имуществу, полученное в форме дарения, наследования;
  • имуществу, купленному уже в браке, но на средства, которые были подарены или унаследованы;
  • имеется в наличии брачный контракт, где указывается, какой из объектов имущества определяется другому супругу после кончины.

Исключением является, если кому-то одному из пары было передано наследство, но в права владения они вступили совместно. Такое имущество считается их общим приобретением. Поэтому в подобной ситуации живой супруг обладает правом на него.

Совместно нажитое

Что касается имущества, обозначенного как совместно нажитое, то согласно правовым нормам в его состав по гражданскому законодательству включаются:

  1. Денежные поступления от трудовой или предпринимательской деятельности, а также прибыль при наличии интеллектуальной деятельности.
  2. Получение различных финансовых выплат, к примеру, пенсии, пособия, не имеющие целевого назначения.
  3. В совместную собственность входят приобретенные за общие финансы объекты движимого и недвижимого имущества, ценные бумаги. Сюда же относятся и долевые вклады, что были вложены в банковские или коммерческие учреждения.
  4. Прочее добро, в которое была внесена часть финансов обоих супругов, независимо, на чье имя было произведено оформление.

Также следует заметить, что к обще нажитому имуществу относится обстоятельство, если один из супругов реализовывал ведение хозяйственных дел, присматривал за детьми и соответственно не располагал возможностью иметь личную прибыль по обоснованной причине.

Судебная практика по ст. 1150 Гражданского кодекса Российской Федерации

В суд с исковым заявлением обратился Лемешко И.Г. о признании права на ½ квартиры, которая осталась после смерти жены. Но суть дела заключается в том, что вместе с погибшей женой Лемешко И.Г. приобрел квартиру у Морозова Л.М., но в договоре было указано, до какого момента нужно выплатить полную стоимость обозначенной недвижимости. Жена умерла, а оговоренная сумма не была выплачена, хотя все оформления были произведены в соответствующем порядке.

В ходе рассмотрения данного дела, суд изучил все документальные свидетельствования, выслушав доводы истца и ответчика, и принял решение отказать Лемешко И.Г. в удовлетворении его требований о праве на долю наследства от жены, так как договор купли-продажи был не до конца осуществлен, а именно: не была выплачена оговоренная цена за квартиру. То есть, таким образом, недвижимое имущество не приобреталось за счет семейных вложений, поэтому прав на обозначенную часть данного наследства Лемешко И.Г. не имеет.

Наличие связей статьи 1150 с другими правовыми нормами

Обозначенная статья имеет непосредственное отношение к иным правовым нормам гражданского законодательства касательно наследования части имущества пережившего супруга.

Причастность ст. 1150 Гражданского кодекса РФ

№ статьи Наименование Закон Соотношение в процентах
1142 наследники первой очередности Гражданский кодекс Российской Федерации 44%
256 общая собственность супругов 51%
34 совместная собственность супругов 48%
1153 способы вступления в наследство 37%
1152 принятие наследства 36%
39 распределение долей при разделе общего имущества супругов 34%
1112 основание наследования 25%
1149 право на обязательную долю в наследстве 15%
36 имущество каждого супруга 14%

Кроме этого, Постановлением Пленума ВС РФ «О судебной практике по делам о наследовании» обозначено, что вступление в права наследственного имущества также регламентируются ч. 4 ст. 35 Конституции РФ, которая обеспечивает перевод нажитого добра наследодателя к другим лицам согласно порядку, утвержденному гражданским законодательством.

К вышесказанному также стоит добавить, что после того, как будет определена доля наследования, живому супругу необходимо в непременном порядке обратиться к нотариусу и предоставить соответствующие доказательства. К ним относятся:

  • свидетельство о браке;
  • брачный контракт, если имеется;
  • свидетельство о смерти супруга;
  • паспорт правопреемника;
  • документы, которые подтверждают совместное вложение денежных средств.

После того как нотариус предоставит бумагу о праве наследования, наследнику нужно обязательно произвести переоформление документов касательно движимого и недвижимого имущества в регистрационном органе. Одним из нюансов наследования супругами считается тот факт, что при наличии в семье несовершеннолетних детей после определения долей необходимо получить позволение органов опеки и попечительства о передаче обозначенной доли живому супругу. Дело в том, что данный орган обеспечивает правомерность действий относительно лиц, которые не достигли совершеннолетия, тем самым охраняя их законные права.

В случае спорных вопросов касательно наследования имущества умершего супруга, к примеру, наличие претендентов на обязательную часть доли в наследстве, то для их решения необходимо обращаться в судебный орган, поскольку нотариус не уполномочен производить такие действия.

И также не стоит забывать, что обязательной является уплата государственной пошлины, которая обозначена в размере 0,3% от общей стоимости имущества после проведения его оценивания. Такая сумма обозначается для граждан, являющихся близкими родственниками.

Принадлежащее пережившему супругу наследодателя в силу не умаляет его права на часть имущества, нажитого во время брака с наследодателем и являющегося их совместной собственностью. Доля умершего супруга в этом имуществе, определяемая в соответствии со статьей 256 настоящего Кодекса, входит в состав наследства и переходит к наследникам в соответствии с правилами, установленными настоящим Кодексом

Комментарий к статье 1150 Гражданского Кодекса РФ

1. В наследственную массу входит лишь то имущество, которое принадлежало наследодателю. Если имущество на дату открытия наследства находилось в общей совместной собственности супругов, необходимо определение доли пережившего сособственника (супруга) в общем имуществе. Это имеет немаловажное значение, так как долги наследодателя должны погашаться только за счет наследственной массы. Факт принадлежности супругу имущества на самостоятельном правовом титуле не может являться основанием для лишения пережившего супруга наследственных прав полностью или в части.

Поэтому вполне логично включение в Гражданский кодекс коммент. ст., в соответствии с которой принадлежащее пережившему супругу наследодателя в силу завещания или закона право наследования не умаляет его права на часть имущества, нажитого во время брака с наследодателем и являющегося их совместной собственностью. Доля умершего супруга в общем имуществе, определяемая в соответствии со ст. 256 ГК, входит в состав наследства и переходит к наследникам по общим правилам наследственного правопреемства.

2. Формулировка коммент. ст. в техническом отношении далека от совершенства, не говоря уже о том, что данное правило, рассчитанное на случаи наследования и по закону, и по завещанию, следовало бы поместить в общие положения о наследовании.

Так, при буквальном толковании следует, что определение доли пережившего супруга осуществляется только тогда, когда брак прекратился смертью одного из супругов (т.е. переживший супруг является наследником), а общая собственность возникла в рамках законного режима имущества супругов, который действует в отношении нажитого во время брака имущества, если брачным договором не установлено иное (п. 1 ). Вместе с тем режим совместной собственности может быть установлен брачным договором и в том числе распространен на добрачное имущество (п. 1 ст. 42 СК). Вопрос о совместной собственности возникает и в случае расторжения брака, если до даты открытия наследства бывшие супруги не успели произвести раздел имущества (п. 1 ст. 38 СК), и в случае когда суд на основании п. 4 ст. 30 СК в целях защиты прав добросовестного супруга при признании брака недействительным применил положения о законном режиме имущества супругов в отношении имущества, приобретенного совместно до признания брака недействительным. Другое дело, что в указанных двух случаях не возникает, как и при фактических брачных отношениях, наследственных прав у пережившего супруга как наследника первой очереди. Однако это не означает, что в наследственную массу должно включаться имущество пережившего сособственника.

3. Несмотря на отсылку в ст. 1150 только к правилам ст. 256 ГК, необходимо учитывать, что определение доли пережившего сособственника осуществляется с учетом правил о разделе имущества, предусмотренных иными положениями гл. 16 ГК, а также ст. ст. 38, 39 СК.

За отдельными исключениями доли совместных сособственников признаются равными (п. 1 ст. 39 СК). Формально определение доли в общем имуществе является правом, а не обязанностью пережившего сособственника. Отказ от реализации такого права не влечет прекращения соответствующего права собственности, поэтому даже если изначально свидетельство о наследовании будет выдано в отношении всего имущества, сособственник вправе впоследствии потребовать выдела свой доли (в случае возникновения спора - в судебном порядке). Однако, как представляется, в целях стабильности гражданского оборота и обеспечения интересов других наследников и кредиторов наследодателя реализация указанного права требования должна быть ограничена сроком исковой давности, исчисление которого начинается с даты, когда лицо узнало или должно было узнать о нарушении своих прав (п. 1 ст. 200 ГК). При прочих равных условиях таким моментом следует считать дату выдачи свидетельства о наследовании. В случае же возникновения оснований для раздела имущества до даты открытия наследства (ввиду расторжения брака) течение исковой давности может начаться значительно раньше (п. 7 ст. 38 СК) (см. также: Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации, части третьей (постатейный) / Под ред. Н.И. Марышевой, К.Б. Ярошенко. С. 140 - 141 (автор коммент. - М.Л. Шелютто)).

4. В целях оформления прав пережившего сособственника на долю нотариус по месту открытия наследства по письменному заявлению пережившего супруга с извещением наследников, принявших наследство, выдает свидетельство о праве собственности на соответствующую долю в общем имуществе. По письменному заявлению наследников, принявших наследство, и с согласия пережившего супруга в свидетельстве о праве собственности может быть определена и доля умершего супруга в общем имуществе (ст. 75 Основ законодательства о нотариате; подробнее о порядке оформления прав сособственника и связанных с этим проблемах см.: Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации, части третьей (постатейный) / Под ред. Н.И. Марышевой, К.Б. Ярошенко. С. 139 - 140 (автор коммент. - М.Л. Шелютто); Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации, части третьей (постатейный) / Под общ ред. В.П. Мозолина. М., 2006. С. 95 - 96 (авторы коммент. - Р.И. Виноградова, В.С. Репин)).

Необходимо учитывать, что супруг как наследник, если он обладал совместно с наследодателем правом общей собственности на неделимую вещь (ст. 133 ГК), доля в праве на которую входит в состав наследства, приобретает преимущественное право на получение в счет своей наследственной доли вещи, находившейся в общей собственности, перед наследниками, которые ранее не являлись участниками общей собственности, независимо от того, пользовались они этой вещью или нет (п. 1 ст. 1168 ГК).

В случае проживания на день открытия наследства совместно с наследодателем супруг имеет преимущественное право на получение в счет своей наследственной доли предметов обычной домашней обстановки и обихода (ст. 1169 ГК). Кроме того, члены семьи умершего, проживавшие с ним совместно, а также нетрудоспособные иждивенцы (вне зависимости от совместного проживания) в соответствии с положениями ст. 1183 ГК имеют право на не выплаченные наследодателю при жизни денежные суммы (заработную плату и приравненные к ней платежи, пенсии, стипендии, пособия по социальному страхованию, возмещение вреда, причиненного жизни или здоровью, алименты и иные денежные суммы, предоставленные гражданину в качестве средств к существованию).

6. Нельзя не обратить внимание на не решенный в законодательстве вопрос о действительности завещательных распоряжений наследодателя, сделанных в отношении имущества, находящегося в совместной собственности. Формально до раздела имущества доли совместных сособственников в нем не определены. Следовательно, любое завещательное распоряжение само по себе не может быть признано недействительным по причине того, что еще не известно, какое конкретно имущество окажется принадлежащим наследодателю в результате выдела доли. Вместе с тем по итогам раздела имущества те положения завещания, которые касаются имущества, принадлежащего пережившему сособственнику, должны, по всей видимости, квалифицироваться как недействительные (см. также: Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации, части третьей (постатейный) / Под ред. А.Л. Маковского, Е.А. Суханова. С. 194 (автор коммент. - А.Л. Маковский)).

7. В литературе высказано мнение о применении норм коммент. ст. по аналогии закона в отношении иных случаев учета наличия совместной собственности (см.: Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации, части третьей (постатейный) / Под ред. А.Л. Маковского, Е.А. Суханова. С. 190 (автор коммент. - А.Л. Маковский)). Если учесть, что в наследственную массу входит только принадлежавшее наследодателю имущество, то, на наш взгляд, обращение к правилу об аналогии излишне, поскольку выделение доли пережившего сособственника можно осуществлять с учетом общих положений гражданского, в том числе наследственного, законодательства.

Права супруга при наследовании

В соответствии с разъяснениями гражданского законодательства Российской Федерации, супруг признается . По общим правилам наследовать можно исключительно то имущество, которое принадлежало наследодателю. Доли наследников одной очереди считаются одинаковыми. Но есть и исключение, о котором говорит статья 1150 ГК РФ.

Она защищает права пережившего супруга и гласит о том, что он имеет право не только на получение наследственной массы (как по закону, так и по завещанию), но и на ту часть имущества, которое является совместным.
Положения данной статьи ГК РФ распространяются только на режим имущества, определенный законом. При наличии брачного договора следует руководствоваться его пунктами. Следует отметить, что договорный режим установлен только для расторжения брака, при наследовании он не применяется.

Купленное в браке

Если один из супругов является претендентом на наследство второй половины, нотариус должен определить, какое имущество является совместно приобретенным.

При этом он руководствуется нормами семейного законодательства (в частности, статьей 34 СК РФ), на основании которой к общим относятся любые движимые и недвижимые объекты, деньги, ценные бумаги, счета в банках, зарплаты, пенсии, пособия и другие денежные поступления. Абсолютно не важно, на чье имя записаны вещи или кем открыты вклады в банках.


Таким образом, на все вещи, купленные во время брачных отношений, действует правовой статус совместной собственности, которая прекращается со смертью жены или мужа. В наследие включается личный скарб умершего, а также его доля в совместном имуществе, приобретенном в браке.
Как говорится в разъяснениях к ГК РФ и статье 39 Семейного Кодекса, вещи, приобретенные или полученные супругами до вступления в брак, а также полученные в браке по безвозмездным сделкам (например, в дар или по наследству), не являются общим имуществом.

Доли в наследстве

Когда умирает один из супругов и если на день смерти он состоял в браке, необходимо определить его долю в общей собственности, которая впоследствии будет поделена между другими наследниками.
В соответствии с ГК РФ и семейным законодательством, все делится пополам, если другое не установлено брачным договором. Установление долей особенно важно, когда за счет наследства погашаются долги усопшего.

Определиться с ними можно у нотариуса (если нет возражений, противоречий и все наследники согласны) или через суд (если имеются разногласия). Правила их определения устанавливаются положениями ГК РФ о совместной и общей собственности.
После того как доли мужа и жены определены, наследование после умершего производится по общим правилам, предусмотренным частью 3 Гражданского кодекса РФ. Она предусматривает право пережившего супруга получить в наследство выделенную долю усопшего на общих основаниях вместе с остальными . При этом выделенная часть имущества пережившего супруга не будет входить в состав наследства.
Российский Гражданский кодекс содержит положения об обязательной доле. Если усопшим составлено завещание в пользу другого лица, а второй супруг нетрудоспособен, он, независимо от наличия завещания, будет призываться к наследованию и получит обязательную долю.
В декабре 2013 года Пленум Верховного суда РФ в своем постановлении закрепил позицию о том, что жена или муж могут написать нотариусу заявление о том, что в открывшемся наследстве их доли как супруга не имеется. Тогда раздела имущества в порядке наследования производиться не будет и все вещи войдут в наследственную массу.